КАК ВЫПИСАТЬСЯ ИЗ КВАРТИРЫ ЛИЧНО?
Закон разрешает россиянам выписаться из квартиры или дома несколькими путями.
Первый способ — обратиться в территориальное отделение МВД. Сначала нужно записаться на прием, потом лично явиться в ведомство. При себе нужно иметь паспорт, заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства, свидетельство о рождении детей, если нужно выписывать их и если им еще не исполнилось 14 лет. Документы проверят, в паспорт поставят штамп о выписке по старому адресу. Услуга бесплатна и предоставляется за один рабочий день.
Второй способ выписаться лично — через многофункциональный центр. В отделении МФЦ дадут бланк заявления о снятии с регистрационного учета. Дети старше 14 лет тоже заполняют такой документ, а подпись ставит один из родителей. Документы из МФЦ будут переданы в отделение МВД, а потом в назначенный день заявитель сможет забрать свой паспорт с отметкой о выписке из жилья. Эта процедура чуть дольше — три рабочих дня с момента подачи заявления. Однако предоставляется услуга не во всех МФЦ, поэтому лучше сначала позвонить и уточнить этот момент.
Третий способ — выписаться с помощью портала «Госуслуги» либо его мобильного приложения. Заявление заполняется онлайн, но потом все равно придется прийти в районное отделение МВД с паспортом. Срок оказания услуги — три рабочих дня, и это тоже бесплатно.
Человек может выписаться „в никуда“. Но если он переехал куда-то на территории России, то в течение семи дней с момента переезда ему нужно зарегистрироваться по месту жительства. Иначе может быть штраф — до 5 тыс. руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга и до 3 тыс. руб. — для остальных субъектов России.
Закон разрешает россиянам выписаться из квартиры или дома несколькими путями.
Первый способ — обратиться в территориальное отделение МВД. Сначала нужно записаться на прием, потом лично явиться в ведомство. При себе нужно иметь паспорт, заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства, свидетельство о рождении детей, если нужно выписывать их и если им еще не исполнилось 14 лет. Документы проверят, в паспорт поставят штамп о выписке по старому адресу. Услуга бесплатна и предоставляется за один рабочий день.
Второй способ выписаться лично — через многофункциональный центр. В отделении МФЦ дадут бланк заявления о снятии с регистрационного учета. Дети старше 14 лет тоже заполняют такой документ, а подпись ставит один из родителей. Документы из МФЦ будут переданы в отделение МВД, а потом в назначенный день заявитель сможет забрать свой паспорт с отметкой о выписке из жилья. Эта процедура чуть дольше — три рабочих дня с момента подачи заявления. Однако предоставляется услуга не во всех МФЦ, поэтому лучше сначала позвонить и уточнить этот момент.
Третий способ — выписаться с помощью портала «Госуслуги» либо его мобильного приложения. Заявление заполняется онлайн, но потом все равно придется прийти в районное отделение МВД с паспортом. Срок оказания услуги — три рабочих дня, и это тоже бесплатно.
Человек может выписаться „в никуда“. Но если он переехал куда-то на территории России, то в течение семи дней с момента переезда ему нужно зарегистрироваться по месту жительства. Иначе может быть штраф — до 5 тыс. руб. — для Москвы и Санкт-Петербурга и до 3 тыс. руб. — для остальных субъектов России.
Пять документов, которые лучше получить заранее, чтобы потом не потерять в размере назначенной пенсии 📝💰🧓⚖
Залог получения пенсии в максимально возможном размере — это как можно более полный комплект документов, предоставленный в СФР при обращении за ее назначением.
А чтобы не жалеть потом, что получить тот или иной документ уже нет возможности, стоит заранее побеспокоиться об этом, заручившись нужными бумагами. Напомню о пяти таких документах.
1. Документы, подтверждающие «нестраховые периоды»
Эти периоды не отражаются в трудовой книжке, но закон позволяет не только включать их в страховой стаж, но и получать за них дополнительные пенсионные баллы (это военная служба по призыву, уход за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет, за ребенком до 1,5 лет, проживание с супругом-военным без возможности трудоустройства или за границей, если супруг был направлен в представительство России на территории другого государства — ст.ст. 12, 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет подтвердить соответствующие периоды, и даже суд не всегда может в этом помочь.
2. Справку об истории переименований работодателя
Если человек длительное время работал в одной организации, которая меняла свои наименования (а для 1990-х гг. это типичная ситуация), такую справку потребуют при назначении пенсии (чтобы зачесть в стаж весь период работы).
3. Уведомление от Социального фонда РФ о приеме ваших обращений
Каждое такое уведомление имеет сейчас важное значение. Если будет пропущен срок для обращения за назначением пенсии, суд может взыскать деньги в пользу гражданина за все прошлое время, если будет установлено, что при обращении в СФР ему не разъяснили порядок оформления выплаты, из-за чего ее в итоге назначили позже, чем положено.
4. Справка о заработке за любую «пятилетку» до 2002 года
Такая справка понадобится, если в выписке из лицевого счета суммарный заработок за 2000-2001 гг. указан меньше, чем 1 793,40 р. (а именно такое значение позволяет получить максимальный коэффициент 1,2, применяемый при расчете пенсии — ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ).
Повысить свой коэффициент можно, подтвердив более высокий заработок за любые 5 лет подряд до 2002 года. И чем раньше запастись такой справкой, тем больше будет шансов получить высокую пенсию.
5. Выписка из лицевого счета
После того, как пенсию назначат, все сведения о стаже, заработке и страховых взносах, по которым пенсия рассчитывалась, исчезнут из лицевого счета (в дальнейшем на нем будут отражаться только новые данные, если пенсионер будет продолжать работать).
Поэтому выписку стоит получить заранее — перед тем, как подойдет дата назначения пенсии, чтобы сохранить для себя все необходимые сведения и иметь потом возможность проверить расчет своей пенсии.
Залог получения пенсии в максимально возможном размере — это как можно более полный комплект документов, предоставленный в СФР при обращении за ее назначением.
А чтобы не жалеть потом, что получить тот или иной документ уже нет возможности, стоит заранее побеспокоиться об этом, заручившись нужными бумагами. Напомню о пяти таких документах.
1. Документы, подтверждающие «нестраховые периоды»
Эти периоды не отражаются в трудовой книжке, но закон позволяет не только включать их в страховой стаж, но и получать за них дополнительные пенсионные баллы (это военная служба по призыву, уход за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет, за ребенком до 1,5 лет, проживание с супругом-военным без возможности трудоустройства или за границей, если супруг был направлен в представительство России на территории другого государства — ст.ст. 12, 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
Чем больше времени пройдет, тем сложнее будет подтвердить соответствующие периоды, и даже суд не всегда может в этом помочь.
2. Справку об истории переименований работодателя
Если человек длительное время работал в одной организации, которая меняла свои наименования (а для 1990-х гг. это типичная ситуация), такую справку потребуют при назначении пенсии (чтобы зачесть в стаж весь период работы).
3. Уведомление от Социального фонда РФ о приеме ваших обращений
Каждое такое уведомление имеет сейчас важное значение. Если будет пропущен срок для обращения за назначением пенсии, суд может взыскать деньги в пользу гражданина за все прошлое время, если будет установлено, что при обращении в СФР ему не разъяснили порядок оформления выплаты, из-за чего ее в итоге назначили позже, чем положено.
4. Справка о заработке за любую «пятилетку» до 2002 года
Такая справка понадобится, если в выписке из лицевого счета суммарный заработок за 2000-2001 гг. указан меньше, чем 1 793,40 р. (а именно такое значение позволяет получить максимальный коэффициент 1,2, применяемый при расчете пенсии — ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ).
Повысить свой коэффициент можно, подтвердив более высокий заработок за любые 5 лет подряд до 2002 года. И чем раньше запастись такой справкой, тем больше будет шансов получить высокую пенсию.
5. Выписка из лицевого счета
После того, как пенсию назначат, все сведения о стаже, заработке и страховых взносах, по которым пенсия рассчитывалась, исчезнут из лицевого счета (в дальнейшем на нем будут отражаться только новые данные, если пенсионер будет продолжать работать).
Поэтому выписку стоит получить заранее — перед тем, как подойдет дата назначения пенсии, чтобы сохранить для себя все необходимые сведения и иметь потом возможность проверить расчет своей пенсии.
Что банки сейчас не вправе запрещать своим клиентам: разбираем на примерах 🏢💰👩💼👨💼⚖
Банки очень любят устанавливать свои правила, фактически вынуждая своих клиентов им подчиняться (в противном случае они не получат нужную им услугу).
К счастью, суды периодически напоминают банкам о том, что закон выше их внутренних правил. На нескольких примерах из практики Верховного суда РФ представлю вашему вниманию, что банки сейчас (по мнению судов) не вправе запрещать своим клиентам (хотя нередко это делают).
1. Оплачивать банковские услуги по тарифам, утвержденным договором
Мужчина оформил в банке кредитную карту на одних условиях — а вскоре банк эти условия изменил: ввел комиссию за снятие наличных денег с карты и повысил ряд других комиссий за ее обслуживание.
При этом никакого допсоглашения с клиентом не заключалось. Банк объяснил это тем, что право одностороннего изменения условий закреплено за ним договором — и раз гражданин его подписал, он с этим согласился.
Однако Верховный суд РФ признал действия банка незаконными: Закон о потребительском кредите № 353-ФЗ не позволяет банкам ухудшать условия кредитования граждан в одностороннем порядке — и договором это правило изменить нельзя (ВС РФ, № 34-КГ24-1-К3).
2. Досрочно закрыть часть кредита, если на весь денег не хватает
Гражданин подал в банк заявление о досрочном погашении кредита путем его рефинансирования — и взял кредит в другом банке, чтобы закрыть первый. Но в заявлении о переводе средств он допустил ошибку в реквизитах — и деньги перевели в другой банк.
Пока деньги разыскивали, по первому кредиту набежали проценты — и зачисленных средств уже не хватило, чтобы погасить весь долг. Банк счел, что это не досрочное погашение кредита — и продолжил списывать деньги по графику, а когда они закончились — стал требовать от заемщика погасить кредит.
Верховный суд РФ счел, что банк здесь не прав: то, что поступивших денег оказалось меньше, чем нужно для закрытия кредита, не препятствует частичному погашению кредита. Тем более, что заемщик уведомил банк о своем намерении закрыть кредит досрочно (ВС РФ, № 44-КГ23-18-К7).
3. Отказаться от оплаты навязанных дополнительных услуг
Заключая с банком кредитный договор, женщина не заметила, как дала свое согласие на присоединение к программе страхования жизни и здоровья: в текст договора был заранее впечатан пункт о согласии заемщика — так что подписание договора автоматически приравнивалось к выражению воли на страхование.
Увидев, что с ее счета списывают средства на оплату страховой премии, женщина обратилась в банк с требованием вернуть деньги за навязанную ей страховку.
Банк отказался, но Верховный суд РФ встал на сторону заемщицы, указав, что проставление кредитором отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги в самом кредитном договоре незаконно. Это означает, что согласие заемщика на такие услуги является условием заключения кредитного договора, что нарушает права потребителя (ВС РФ, №11-КГ24-9-К6).
Банки очень любят устанавливать свои правила, фактически вынуждая своих клиентов им подчиняться (в противном случае они не получат нужную им услугу).
К счастью, суды периодически напоминают банкам о том, что закон выше их внутренних правил. На нескольких примерах из практики Верховного суда РФ представлю вашему вниманию, что банки сейчас (по мнению судов) не вправе запрещать своим клиентам (хотя нередко это делают).
1. Оплачивать банковские услуги по тарифам, утвержденным договором
Мужчина оформил в банке кредитную карту на одних условиях — а вскоре банк эти условия изменил: ввел комиссию за снятие наличных денег с карты и повысил ряд других комиссий за ее обслуживание.
При этом никакого допсоглашения с клиентом не заключалось. Банк объяснил это тем, что право одностороннего изменения условий закреплено за ним договором — и раз гражданин его подписал, он с этим согласился.
Однако Верховный суд РФ признал действия банка незаконными: Закон о потребительском кредите № 353-ФЗ не позволяет банкам ухудшать условия кредитования граждан в одностороннем порядке — и договором это правило изменить нельзя (ВС РФ, № 34-КГ24-1-К3).
2. Досрочно закрыть часть кредита, если на весь денег не хватает
Гражданин подал в банк заявление о досрочном погашении кредита путем его рефинансирования — и взял кредит в другом банке, чтобы закрыть первый. Но в заявлении о переводе средств он допустил ошибку в реквизитах — и деньги перевели в другой банк.
Пока деньги разыскивали, по первому кредиту набежали проценты — и зачисленных средств уже не хватило, чтобы погасить весь долг. Банк счел, что это не досрочное погашение кредита — и продолжил списывать деньги по графику, а когда они закончились — стал требовать от заемщика погасить кредит.
Верховный суд РФ счел, что банк здесь не прав: то, что поступивших денег оказалось меньше, чем нужно для закрытия кредита, не препятствует частичному погашению кредита. Тем более, что заемщик уведомил банк о своем намерении закрыть кредит досрочно (ВС РФ, № 44-КГ23-18-К7).
3. Отказаться от оплаты навязанных дополнительных услуг
Заключая с банком кредитный договор, женщина не заметила, как дала свое согласие на присоединение к программе страхования жизни и здоровья: в текст договора был заранее впечатан пункт о согласии заемщика — так что подписание договора автоматически приравнивалось к выражению воли на страхование.
Увидев, что с ее счета списывают средства на оплату страховой премии, женщина обратилась в банк с требованием вернуть деньги за навязанную ей страховку.
Банк отказался, но Верховный суд РФ встал на сторону заемщицы, указав, что проставление кредитором отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги в самом кредитном договоре незаконно. Это означает, что согласие заемщика на такие услуги является условием заключения кредитного договора, что нарушает права потребителя (ВС РФ, №11-КГ24-9-К6).
О чем лучше заранее знать тем, кто вместо банковского вклада хочет открыть накопительный счет 👩💼👨💼💰📝⚖
В последнее время клиенты банков все чаще предпочитают накопительные счета банковским вкладам. Накопительный счет представляет собой своеобразный гибрид текущего счета и вклада, позволяя гражданам преумножать свои сбережения за счет начисляемых банком процентов.
При этом денежные средства на накопительном счете так же, как и на вкладе, подлежат обязательному страхованию на сумму до 1,4 млн рублей.
А неоспоримым плюсом является возможность в любое время распорядиться средствами на таком счете, гарантированно получив проценты за предыдущие периоды, тогда как с банковского вклада досрочно снять деньги можно, но лишь по минимальной ставке «до востребования».
И следует признать, что многие кредитные организации активно продвигают накопительные счета, предлагая по ним даже более высокие ставки, нежели по вкладам.
Однако примеры из судебной практики, которые накопились к этому времени, показывают нам, какие ошибки часто совершают люди, открывая накопительные счета.
1. Не ожидают, что ставка может снизиться
В суд поступила жалоба на незаконные действия банка: накопительный счет изначально открывался по ставке 11% годовых, но затем банк стал ее постепенно снижать — и в итоге она стала 7%.
Суд не усмотрел здесь нарушений, указав, что накопительный счет не является срочным вкладом — значит, на него не распространяется законодательный запрет на одностороннее изменение банком процентной ставки.
Главное — чтобы банк своевременно извещал об этом клиента в порядке, установленном договором, предоставляя ему возможность вовремя сориентироваться и переоформить свои сбережения (Ленинский р-й суд г. Тюмени, дело № 2-8587/2022).
2. За предоставление выписки по накопительному счету могут потребовать плату
Открыв накопительный счет, гражданин не получил возможности видеть, какие суммы начисляются ему в качестве процентов.
А на его просьбу предоставить выписку по счету, банк потребовал сначала заплатить 200 рублей, пояснив, что бесплатная информация предоставляется только по срочным вкладам, а накопительный счет не является вкладом.
Гражданину пришлось дойти в суде до апелляции, чтобы добиться бесплатной выписки по своему счету. Но это вовсе не означает, что в следующий раз банк выдаст такую выписку бесплатно (их правила меняются очень долго) (Новосибирский облсуд, дело № 33-1784/2024).
3. Не учитывают, что накопительный счет открывается в дополнение к дебетовой карте
Женщина заключила с банком договор на открытие накопительного счета. А вскоре увидела, что ее сбережения не пополняются, а наоборот, уменьшаются.
Оказалось, что банк списал со счета комиссию за открытие дебетовой банковской карты, а после — еще и плату за подключение к программе страхования сбережений от мошеннических действий.
В ответ на ее жалобу суд только развел руками: из условий договора следовало, что она дает свое согласие на получение пластиковой банковской карты с уплатой единоразовой комиссии за ее обслуживание, а также на присоединение к программе добровольного страхования. Так что все действия банка признали законными (Симоновский р-й суд г. Москвы, дело № 11-0093/2023).
4. Не все, что называется накопительным счетом, таковым и является
Следует отметить, что в отличие от срочных банковских вкладов, по которым условия зафиксированы на весь срок действия договора, накопительный счет не имеет срока и фиксированных условий.
А по истечении срока банковский вклад может быть по умолчанию пролонгирован — но уже на тех условиях, которые действуют на текущий момент. Если же такой вид вклада банк больше не открывает, вклад могут продлить на условиях «до востребования», с самой низкой процентной ставкой.
В последнее время клиенты банков все чаще предпочитают накопительные счета банковским вкладам. Накопительный счет представляет собой своеобразный гибрид текущего счета и вклада, позволяя гражданам преумножать свои сбережения за счет начисляемых банком процентов.
При этом денежные средства на накопительном счете так же, как и на вкладе, подлежат обязательному страхованию на сумму до 1,4 млн рублей.
А неоспоримым плюсом является возможность в любое время распорядиться средствами на таком счете, гарантированно получив проценты за предыдущие периоды, тогда как с банковского вклада досрочно снять деньги можно, но лишь по минимальной ставке «до востребования».
И следует признать, что многие кредитные организации активно продвигают накопительные счета, предлагая по ним даже более высокие ставки, нежели по вкладам.
Однако примеры из судебной практики, которые накопились к этому времени, показывают нам, какие ошибки часто совершают люди, открывая накопительные счета.
1. Не ожидают, что ставка может снизиться
В суд поступила жалоба на незаконные действия банка: накопительный счет изначально открывался по ставке 11% годовых, но затем банк стал ее постепенно снижать — и в итоге она стала 7%.
Суд не усмотрел здесь нарушений, указав, что накопительный счет не является срочным вкладом — значит, на него не распространяется законодательный запрет на одностороннее изменение банком процентной ставки.
Главное — чтобы банк своевременно извещал об этом клиента в порядке, установленном договором, предоставляя ему возможность вовремя сориентироваться и переоформить свои сбережения (Ленинский р-й суд г. Тюмени, дело № 2-8587/2022).
2. За предоставление выписки по накопительному счету могут потребовать плату
Открыв накопительный счет, гражданин не получил возможности видеть, какие суммы начисляются ему в качестве процентов.
А на его просьбу предоставить выписку по счету, банк потребовал сначала заплатить 200 рублей, пояснив, что бесплатная информация предоставляется только по срочным вкладам, а накопительный счет не является вкладом.
Гражданину пришлось дойти в суде до апелляции, чтобы добиться бесплатной выписки по своему счету. Но это вовсе не означает, что в следующий раз банк выдаст такую выписку бесплатно (их правила меняются очень долго) (Новосибирский облсуд, дело № 33-1784/2024).
3. Не учитывают, что накопительный счет открывается в дополнение к дебетовой карте
Женщина заключила с банком договор на открытие накопительного счета. А вскоре увидела, что ее сбережения не пополняются, а наоборот, уменьшаются.
Оказалось, что банк списал со счета комиссию за открытие дебетовой банковской карты, а после — еще и плату за подключение к программе страхования сбережений от мошеннических действий.
В ответ на ее жалобу суд только развел руками: из условий договора следовало, что она дает свое согласие на получение пластиковой банковской карты с уплатой единоразовой комиссии за ее обслуживание, а также на присоединение к программе добровольного страхования. Так что все действия банка признали законными (Симоновский р-й суд г. Москвы, дело № 11-0093/2023).
4. Не все, что называется накопительным счетом, таковым и является
Следует отметить, что в отличие от срочных банковских вкладов, по которым условия зафиксированы на весь срок действия договора, накопительный счет не имеет срока и фиксированных условий.
А по истечении срока банковский вклад может быть по умолчанию пролонгирован — но уже на тех условиях, которые действуют на текущий момент. Если же такой вид вклада банк больше не открывает, вклад могут продлить на условиях «до востребования», с самой низкой процентной ставкой.
Как не платить за вывоз коммунальных отходов собственнику квартиры или дома, если он там не живет 👨💼🏢💰📝⚖
Гражданам, которые являются собственниками нескольких жилых помещений, часто приходится платить за вывоз коммунальных отходов (ТКО) по всем адресам, даже если они фактически там не живут. Регоператоры отклоняют их требования пересчитать плату, ссылаясь на общие правила:
1) при отсутствии зарегистрированных в жилом помещении граждан плата за обращение с ТКО рассчитывается по числу собственников этого помещения (п. 148 (36) Правил, утв. ПП РФ от 06.05.2011 № 354),
2) неиспользование собственником жилого помещения не является основанием для невнесения платы за коммунальные услуги (ч. 11 ст. 155 ЖК РФ).
Но свежие примеры из судебной практики показывают, что далеко не всегда такие отказы являются законными. Так, до кассационной инстанции дошел собственник 1/2 жилого дома, которому регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз коммунальных отходов, и две судебные инстанции признали это законным.
Суть спора такова: гражданин обратился к регоператору с заявлением о перерасчете платы, приложив справку от сельской администрации, подтверждающую, что он проживает в доме не круглый год, а только в период с мая по октябрь.
Но ему отказали со ссылкой на то, что плата начисляется по числу собственников дома и никаких исключений не предусмотрено. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с регоператором — и только кассационный суд признал, что в этом деле допущена ошибка:
- действующие правила действительно не освобождают собственника жилья от платы за вывоз ТКО в связи с тем, что он там не проживает (и это в свое время подтвердил Конституционный суд РФ — постановление от 2 декабря 2022 г. № 52-П),
- но порядок перерасчета платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия потребителя никто не отменял — и собственники, будучи потребителями коммунальной услуги, также имеют право на перерасчет платы за нее при их временном (более 5 дней подряд) отсутствии в жилом помещении,
- в данном случае собственник подтвердил справкой, что временно отсутствовал в доме в такие-то периоды — следовательно, у регоператора не было оснований отказывать в перерасчете. Дело направили на пересмотр (Второй КСОЮ, № 8Г-10730/2024).
Отсюда следует, что собственник жилого помещения может получить перерасчет платы за вывоз ТКО за период своего временного отсутствия в нем.
Для этого нужно представить регоператору любой официальный документ, подтверждающий начало и окончание периода его временного отсутствия в жилом помещении.
Только при раздельном сборе ТКО действуют особые правила перерасчета — их определяют власти соответствующего региона. Если же собственник будет требовать перерасчет в связи с тем, что он вообще не пользуется своим жилым помещением, ему откажут — и суд такой отказ признает законным, поскольку постоянное неиспользование жилья не признается основанием для освобождения от платы за вывоз ТКО.
Гражданам, которые являются собственниками нескольких жилых помещений, часто приходится платить за вывоз коммунальных отходов (ТКО) по всем адресам, даже если они фактически там не живут. Регоператоры отклоняют их требования пересчитать плату, ссылаясь на общие правила:
1) при отсутствии зарегистрированных в жилом помещении граждан плата за обращение с ТКО рассчитывается по числу собственников этого помещения (п. 148 (36) Правил, утв. ПП РФ от 06.05.2011 № 354),
2) неиспользование собственником жилого помещения не является основанием для невнесения платы за коммунальные услуги (ч. 11 ст. 155 ЖК РФ).
Но свежие примеры из судебной практики показывают, что далеко не всегда такие отказы являются законными. Так, до кассационной инстанции дошел собственник 1/2 жилого дома, которому регоператор отказал в перерасчете платы за вывоз коммунальных отходов, и две судебные инстанции признали это законным.
Суть спора такова: гражданин обратился к регоператору с заявлением о перерасчете платы, приложив справку от сельской администрации, подтверждающую, что он проживает в доме не круглый год, а только в период с мая по октябрь.
Но ему отказали со ссылкой на то, что плата начисляется по числу собственников дома и никаких исключений не предусмотрено. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с регоператором — и только кассационный суд признал, что в этом деле допущена ошибка:
- действующие правила действительно не освобождают собственника жилья от платы за вывоз ТКО в связи с тем, что он там не проживает (и это в свое время подтвердил Конституционный суд РФ — постановление от 2 декабря 2022 г. № 52-П),
- но порядок перерасчета платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия потребителя никто не отменял — и собственники, будучи потребителями коммунальной услуги, также имеют право на перерасчет платы за нее при их временном (более 5 дней подряд) отсутствии в жилом помещении,
- в данном случае собственник подтвердил справкой, что временно отсутствовал в доме в такие-то периоды — следовательно, у регоператора не было оснований отказывать в перерасчете. Дело направили на пересмотр (Второй КСОЮ, № 8Г-10730/2024).
Отсюда следует, что собственник жилого помещения может получить перерасчет платы за вывоз ТКО за период своего временного отсутствия в нем.
Для этого нужно представить регоператору любой официальный документ, подтверждающий начало и окончание периода его временного отсутствия в жилом помещении.
Только при раздельном сборе ТКО действуют особые правила перерасчета — их определяют власти соответствующего региона. Если же собственник будет требовать перерасчет в связи с тем, что он вообще не пользуется своим жилым помещением, ему откажут — и суд такой отказ признает законным, поскольку постоянное неиспользование жилья не признается основанием для освобождения от платы за вывоз ТКО.
🤰Можно ли работать в декрете и не потерять выплаты и льготы?
Первые полтора года после рождения ребёнка нельзя совмещать работу и декретные выплаты. После — можно.
☝В отпуске по беременности и родам, который начинается с 30-й недели беременности, совмещать льготы и зарплату нельзя. Отдых длится 140 дней. Если вам нужно выйти на работу раньше, можно прервать отпуск.
После отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет можно оформить следующий — до трёхлетнего возраста. Тут уже можно выйти на неполный рабочий день. Выплаты при этом продолжат приходить, их размер — 40% от вашего среднего заработка, но не более 33 282,80 рубля.
Сколько часов можно работать, чтобы сохранить льготу❓
В законе не установлено, сколько времени в день нужно работать, чтобы получать зарплату вместе с пособием. Главное — занятость должна быть неполной. Это значит, что при 40-часовой рабочей неделе допустимо трудиться 38, 36, 20 часов.
Вы можете попросить любое количество рабочего времени ниже нормы, и работодатель не вправе отказать.
Мама не единственная, кто может ухаживать за новорождённым. Отпуск по уходу за ребёнком имеет право оформить папа или другой родственник.
Первые полтора года после рождения ребёнка нельзя совмещать работу и декретные выплаты. После — можно.
☝В отпуске по беременности и родам, который начинается с 30-й недели беременности, совмещать льготы и зарплату нельзя. Отдых длится 140 дней. Если вам нужно выйти на работу раньше, можно прервать отпуск.
После отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет можно оформить следующий — до трёхлетнего возраста. Тут уже можно выйти на неполный рабочий день. Выплаты при этом продолжат приходить, их размер — 40% от вашего среднего заработка, но не более 33 282,80 рубля.
Сколько часов можно работать, чтобы сохранить льготу❓
В законе не установлено, сколько времени в день нужно работать, чтобы получать зарплату вместе с пособием. Главное — занятость должна быть неполной. Это значит, что при 40-часовой рабочей неделе допустимо трудиться 38, 36, 20 часов.
Вы можете попросить любое количество рабочего времени ниже нормы, и работодатель не вправе отказать.
Мама не единственная, кто может ухаживать за новорождённым. Отпуск по уходу за ребёнком имеет право оформить папа или другой родственник.
Если алименты не взыскивали - родитель и сам не сможет взыскать алименты со взрослого ребенка.
Часто родитель, живущий с ребенком не подает на алименты на другого родителя, потому что думает, что если подаст на алименты, то и второй родитель потом сможет взыскать потом деньги с ребенка.
Это заблуждение❗ Как раз таки часто такой "родитель", не платя ни копейки, взыскивает потом с совершеннолетнего ребенка алименты.
Подробнее👇🏻
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
☝🏻Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
То есть, когда папа станет стареньким и немощным, то он сможет взыскать алименты со своего взрослого дитятки.
А если дите принесет в суд документ, что папа уклонялся от алиментов, то суд его от обязанности содержать престарелого предка освободит.
А вот если гордая мама не подала на алименты, то потом и дите в суде доказать не сможет, что папа уклонялся.
Ибо, ежели не подала, значит все ок, значит соглашение о содержании ребенка между родителями достигнуто, все ровно, и папа ни к коем разе от выполнения своих родительских обязанностей не уклоняется.
Часто родитель, живущий с ребенком не подает на алименты на другого родителя, потому что думает, что если подаст на алименты, то и второй родитель потом сможет взыскать потом деньги с ребенка.
Это заблуждение❗ Как раз таки часто такой "родитель", не платя ни копейки, взыскивает потом с совершеннолетнего ребенка алименты.
Подробнее👇🏻
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
☝🏻Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
То есть, когда папа станет стареньким и немощным, то он сможет взыскать алименты со своего взрослого дитятки.
А если дите принесет в суд документ, что папа уклонялся от алиментов, то суд его от обязанности содержать престарелого предка освободит.
А вот если гордая мама не подала на алименты, то потом и дите в суде доказать не сможет, что папа уклонялся.
Ибо, ежели не подала, значит все ок, значит соглашение о содержании ребенка между родителями достигнуто, все ровно, и папа ни к коем разе от выполнения своих родительских обязанностей не уклоняется.
Три выплаты, которые теперь можно взыскать с бывшего супруга после развода 👩💼💰👨💼⚖
Свежие примеры из практики Верховного суда РФ показывают, что бывшие супруги могут претендовать не только на раздел общей недвижимости, автомобилей и прочих ценностей, но и взыскать со своей бывшей «второй половины» ряд денежных выплат. Поясню подробнее.
1. Премия
Верховный суд РФ обязал супругов делиться своими премиями друг с другом — даже если они были зачислены уже после того, как семья распалась. Нижестоящие инстанции сочли, что здесь нечего делить, поскольку премия была получена после фактического прекращения семейных отношений.
Но Верховный суд решил, что решающий момент здесь — не когда супруг получил премию, а за какой период работы ее начислили. По закону имущество, нажитое супругами во время брака (в т.ч. доходы каждого супруга от трудовой деятельности), является их совместной собственностью — а значит, подлежит разделу (ст. 34 СК РФ).
Поэтому премия, начисленная за работу, которую осуществлял супруг в период брака, признается общим имуществом — и второму супругу полагается половина (определение ВС РФ № 14-КГ24-13-К1).
2. Компенсация за выплаченный кредит
Если один супруг приобрел недвижимость в кредит до заключения брака, а выплачивался этот кредит уже в браке (за счет общих доходов супругов), второй супруг не может претендовать на свою долю в этом имуществе.
Но он вправе взыскать с первого супруга компенсацию — в размере половины расходов, понесенных за все время брака на выплату этого кредита. Верховный суд РФ подтверждает: тот факт, что второй супруг знал, что общие доходы семьи идут на оплату личной собственности первого супруга, вовсе не лишает его права получить компенсацию своей части расходов (определение ВС РФ № 18-КГ24-184-К4).
3. Компенсация за «разбазаривание» общего имущества
Если будет установлено, что один супруг распорядился общим имуществом без согласия второго супруга (продал его, подарил кому-то), второй супруг может требовать, чтобы стоимость этого имущества учли при разделе — и взыскали в его пользу соответствующую компенсацию.
Верховный суд РФ подтверждает: даже если второй супруг не оспаривал сделку по распоряжению общим имуществом без его согласия, это не влияет на его право требовать выплату компенсации (определение ВС РФ № 57-КГ24-1-К1).
Свежие примеры из практики Верховного суда РФ показывают, что бывшие супруги могут претендовать не только на раздел общей недвижимости, автомобилей и прочих ценностей, но и взыскать со своей бывшей «второй половины» ряд денежных выплат. Поясню подробнее.
1. Премия
Верховный суд РФ обязал супругов делиться своими премиями друг с другом — даже если они были зачислены уже после того, как семья распалась. Нижестоящие инстанции сочли, что здесь нечего делить, поскольку премия была получена после фактического прекращения семейных отношений.
Но Верховный суд решил, что решающий момент здесь — не когда супруг получил премию, а за какой период работы ее начислили. По закону имущество, нажитое супругами во время брака (в т.ч. доходы каждого супруга от трудовой деятельности), является их совместной собственностью — а значит, подлежит разделу (ст. 34 СК РФ).
Поэтому премия, начисленная за работу, которую осуществлял супруг в период брака, признается общим имуществом — и второму супругу полагается половина (определение ВС РФ № 14-КГ24-13-К1).
2. Компенсация за выплаченный кредит
Если один супруг приобрел недвижимость в кредит до заключения брака, а выплачивался этот кредит уже в браке (за счет общих доходов супругов), второй супруг не может претендовать на свою долю в этом имуществе.
Но он вправе взыскать с первого супруга компенсацию — в размере половины расходов, понесенных за все время брака на выплату этого кредита. Верховный суд РФ подтверждает: тот факт, что второй супруг знал, что общие доходы семьи идут на оплату личной собственности первого супруга, вовсе не лишает его права получить компенсацию своей части расходов (определение ВС РФ № 18-КГ24-184-К4).
3. Компенсация за «разбазаривание» общего имущества
Если будет установлено, что один супруг распорядился общим имуществом без согласия второго супруга (продал его, подарил кому-то), второй супруг может требовать, чтобы стоимость этого имущества учли при разделе — и взыскали в его пользу соответствующую компенсацию.
Верховный суд РФ подтверждает: даже если второй супруг не оспаривал сделку по распоряжению общим имуществом без его согласия, это не влияет на его право требовать выплату компенсации (определение ВС РФ № 57-КГ24-1-К1).
☎️ДОЛЖЕН ЛИ СОТРУДНИК ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА ИЛИ БОЛЬНИЧНОГО?
Эксперты Роструда разъяснили, обязан ли работник отвечать на звонки работодателя во время больничного или отпуска✏
Ведомство напоминает, что согласно статье 106 ТК РФ, время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
🤓В соответствии со статьей 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
💁♀Соответственно, работник не обязан отвечать на звонки работодателя во время больничного и отпуска.
При этом работодатель вправе выразить недовольство тем, что работник не отвечает ему на телефонные звонки вне рабочего времени, однако этот факт на трудовые отношения влиять не должен.
Эксперты Роструда разъяснили, обязан ли работник отвечать на звонки работодателя во время больничного или отпуска✏
Ведомство напоминает, что согласно статье 106 ТК РФ, время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
🤓В соответствии со статьей 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
💁♀Соответственно, работник не обязан отвечать на звонки работодателя во время больничного и отпуска.
При этом работодатель вправе выразить недовольство тем, что работник не отвечает ему на телефонные звонки вне рабочего времени, однако этот факт на трудовые отношения влиять не должен.
Зачем мошенники могут открыть банковский счет от имени гражданина и что он может предпринять для своей защиты 👨💼📝💰⚖
Последние примеры из практики судов показывают нам, что злоумышленники начали применять такие приемы, против которых бессилен даже самый здравомыслящий человек.
А все потому, что мошенники не контактируют с человеком лично: они действуют так, что гражданин даже не подозревает, что уже стал их жертвой. О проблеме он может узнать лишь по факту, когда цель преступников достигнута. Поясню на конкретном деле.
Мужчина обратился в суд, требуя признать недействительным договор на открытие банковского счета, который с ним якобы заключили. Как выяснилось, некто открыл счет в банке, представившись его именем и подтвердив это паспортом.
Паспорт оказался поддельным, но банк отказывался признать свою вину, ссылаясь на то, что все необходимые меры по идентификации личности были им предприняты.
Поскольку факт подделки документов был виден невооруженным глазом (и фотографии, и подписи в паспортах значительно отличались), суд счел иск обоснованным и аннулировал договор банковского счета (по информации пресс-службы Костромского облсуда от 07.11.2024).
Зачем же мошенникам понадобилось подделывать паспорт и открывать счет на имя неизвестного человека? Ответ напрашивается только один: им нужны счета, владельцами которых являются простые граждане, никак с ними не связанные.
Это лучший способ выводить похищенные средства, не рискуя быть пойманным. Когда правоохранители начинают расследование очередного случая мошенничества, они проверяют, прежде всего, счет, на который были переведены украденные деньги.
Если этим счетом владеет гражданин, проживающий в России, с него взыщут в судебном порядке сумму похищенного в пользу потерпевшего.
Для суда не имеет значения, получал этот гражданин перевод фактически или нет: будучи владельцем счета, он имеет к нему доступ — а значит, возможность распоряжаться имеющимися там средствами. Поэтому он должен вернуть неосновательное обогащение тому, кто под воздействием обмана перевел деньги на этот счет (ст. 1102 ГК РФ).
Единственный способ снять с себя ответственность — это доказать, что счет был открыт не вами (как в данном примере).
Таким образом, сейчас нужно периодически проверять, не появился ли у вас счет, который вы лично не открывали. Это можно сейчас сделать в режиме онлайн, имея аккаунт в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России.
Переходим в свой профиль и выбираем там вкладку «Сведения о банковских счетах»: здесь указаны все счета, которые по сведениям налоговой службы открыты на ваше имя (ей поступают уведомления от банков по факту открытия и закрытия каждого счета).
Закройте счета, которые вам уже не нужны (о том, как это сделать, рассказывается в инструкции для подписчиков моего канала на платформе Boosty).
Если же обнаружатся счета, которые вы не открывали, добивайтесь в суде признания договора об их открытии недействительным (как в приведенном здесь примере).
Последние примеры из практики судов показывают нам, что злоумышленники начали применять такие приемы, против которых бессилен даже самый здравомыслящий человек.
А все потому, что мошенники не контактируют с человеком лично: они действуют так, что гражданин даже не подозревает, что уже стал их жертвой. О проблеме он может узнать лишь по факту, когда цель преступников достигнута. Поясню на конкретном деле.
Мужчина обратился в суд, требуя признать недействительным договор на открытие банковского счета, который с ним якобы заключили. Как выяснилось, некто открыл счет в банке, представившись его именем и подтвердив это паспортом.
Паспорт оказался поддельным, но банк отказывался признать свою вину, ссылаясь на то, что все необходимые меры по идентификации личности были им предприняты.
Поскольку факт подделки документов был виден невооруженным глазом (и фотографии, и подписи в паспортах значительно отличались), суд счел иск обоснованным и аннулировал договор банковского счета (по информации пресс-службы Костромского облсуда от 07.11.2024).
Зачем же мошенникам понадобилось подделывать паспорт и открывать счет на имя неизвестного человека? Ответ напрашивается только один: им нужны счета, владельцами которых являются простые граждане, никак с ними не связанные.
Это лучший способ выводить похищенные средства, не рискуя быть пойманным. Когда правоохранители начинают расследование очередного случая мошенничества, они проверяют, прежде всего, счет, на который были переведены украденные деньги.
Если этим счетом владеет гражданин, проживающий в России, с него взыщут в судебном порядке сумму похищенного в пользу потерпевшего.
Для суда не имеет значения, получал этот гражданин перевод фактически или нет: будучи владельцем счета, он имеет к нему доступ — а значит, возможность распоряжаться имеющимися там средствами. Поэтому он должен вернуть неосновательное обогащение тому, кто под воздействием обмана перевел деньги на этот счет (ст. 1102 ГК РФ).
Единственный способ снять с себя ответственность — это доказать, что счет был открыт не вами (как в данном примере).
Таким образом, сейчас нужно периодически проверять, не появился ли у вас счет, который вы лично не открывали. Это можно сейчас сделать в режиме онлайн, имея аккаунт в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России.
Переходим в свой профиль и выбираем там вкладку «Сведения о банковских счетах»: здесь указаны все счета, которые по сведениям налоговой службы открыты на ваше имя (ей поступают уведомления от банков по факту открытия и закрытия каждого счета).
Закройте счета, которые вам уже не нужны (о том, как это сделать, рассказывается в инструкции для подписчиков моего канала на платформе Boosty).
Если же обнаружатся счета, которые вы не открывали, добивайтесь в суде признания договора об их открытии недействительным (как в приведенном здесь примере).
Что ждет российских граждан в декабре 2024 года: разбираем новые законы 👨💼👩💼📝⚖
Многие уже вовсю готовятся к встрече 2025 года. Но еще месяц мы будем жить в 2024-м, поэтому разберем, какие новые правила принесет нам предстоящий декабрь.
1. С 1 декабря въезд иностранных граждан на территорию России будет доступен при условии сдачи биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев).
На первом этапе эксперимента сбор таких данных будет осуществляться в пунктах пропуска через границу в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и при наличии технической возможности в пункте Маштаково (Оренбургская область).
С 30 июня 2025 г. эксперимент расширится на все пограничные пункты. Требование о сдаче биометрии не будет распространяться на граждан Беларуси и на всех детей младше 6 лет (Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. № 1510).
2. Вводятся дополнения к правилам получения субсидий на оплату коммунальных услуг.
Начиная с 25 декабря, электронные заявления о предоставлении субсидии и приложенные к ним документы, которые подаются через федеральный портал «Госуслуги», а равно через региональные порталы госуслуг, будут приниматься только при наличии электронно-цифровой подписи заявителя (усиленной неквалифицированной или квалифицированной) (УНЭП или УКЭП).
Оформить ее можно через приложение «Госключ». Если будет предоставлен неполный перечень документов, рассмотрение заявки приостановят на срок до 10 рабочих дней, а заявителю направят уведомление с перечнем недостающих документов (Постановление Правительства РФ от 22.06.2024 № 848).
3. Нотариусы должны приступить к исполнению своих обязанностей по противодействию легализации преступных доходов.
С 30 декабря нотариус должен будет:
- потребовать у клиента документы, удостоверяющие личность, о регистрации юридического лица (если обращается его представитель) и другие документы, предусмотренные законом для идентификации клиентов и обновления информации о них;
- уведомить Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что нотариальное действие, за которым к нему обратились, осуществляется в целях «отмывания» нелегальных доходов;
- представить в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа в совершении исполнительной надписи, если есть достаточные основания полагать, что это действие будет использовано для легализации преступных доходов и т. д. (Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ).
4. Завершится переходный период по предоставлению мер соцзащиты через ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
С 31 декабря должны быть размещены на Единой платформе сведения об отнесении граждан к числу льготных категорий:
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф,
- многодетные семьи,
- ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей покойных инвалидов и участников ВОВ;
- ветераны труда;
- бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны;
- дети-сироты.
Назначение льгот и социальных выплат этим категориям должно происходить через Единую платформу, им должны направляться уведомления о положенных им мерах соцзащиты (Федеральный закон от 10.07.2023 N 293-ФЗ)
Многие уже вовсю готовятся к встрече 2025 года. Но еще месяц мы будем жить в 2024-м, поэтому разберем, какие новые правила принесет нам предстоящий декабрь.
1. С 1 декабря въезд иностранных граждан на территорию России будет доступен при условии сдачи биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев).
На первом этапе эксперимента сбор таких данных будет осуществляться в пунктах пропуска через границу в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и при наличии технической возможности в пункте Маштаково (Оренбургская область).
С 30 июня 2025 г. эксперимент расширится на все пограничные пункты. Требование о сдаче биометрии не будет распространяться на граждан Беларуси и на всех детей младше 6 лет (Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. № 1510).
2. Вводятся дополнения к правилам получения субсидий на оплату коммунальных услуг.
Начиная с 25 декабря, электронные заявления о предоставлении субсидии и приложенные к ним документы, которые подаются через федеральный портал «Госуслуги», а равно через региональные порталы госуслуг, будут приниматься только при наличии электронно-цифровой подписи заявителя (усиленной неквалифицированной или квалифицированной) (УНЭП или УКЭП).
Оформить ее можно через приложение «Госключ». Если будет предоставлен неполный перечень документов, рассмотрение заявки приостановят на срок до 10 рабочих дней, а заявителю направят уведомление с перечнем недостающих документов (Постановление Правительства РФ от 22.06.2024 № 848).
3. Нотариусы должны приступить к исполнению своих обязанностей по противодействию легализации преступных доходов.
С 30 декабря нотариус должен будет:
- потребовать у клиента документы, удостоверяющие личность, о регистрации юридического лица (если обращается его представитель) и другие документы, предусмотренные законом для идентификации клиентов и обновления информации о них;
- уведомить Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что нотариальное действие, за которым к нему обратились, осуществляется в целях «отмывания» нелегальных доходов;
- представить в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа в совершении исполнительной надписи, если есть достаточные основания полагать, что это действие будет использовано для легализации преступных доходов и т. д. (Федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ).
4. Завершится переходный период по предоставлению мер соцзащиты через ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
С 31 декабря должны быть размещены на Единой платформе сведения об отнесении граждан к числу льготных категорий:
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф,
- многодетные семьи,
- ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей покойных инвалидов и участников ВОВ;
- ветераны труда;
- бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны;
- дети-сироты.
Назначение льгот и социальных выплат этим категориям должно происходить через Единую платформу, им должны направляться уведомления о положенных им мерах соцзащиты (Федеральный закон от 10.07.2023 N 293-ФЗ)
Два пункта, которые нужно включить в договор дарения недвижимости, чтобы его не отменили 📝🏢🧓⚖
Пока законодатели рассматривают вопрос о возвращении обязательной нотариальной формы для договора дарения недвижимости, граждане еще могут сэкономить и заключить сделку в простой письменной форме, не обращаясь к нотариусу.
Стоит лишь обратить внимание на два пункта, без которых суд может отменить договор дарения в случае, если кто-то его оспорит.
1. О фактической передаче объекта
Во-первых, это нужно для того, чтобы в случае спора можно было доказать, что сделка не была мнимой (т. е. совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия — ст. 170 ГК РФ).
Если документами подтверждается, что объект недвижимости был передан дарителем одаряемому, и тот его принял — значит, сделка была исполнена сторонами и ни о какой мнимости речи быть не может. Поэтому оппоненту сложно будет опровергнуть это и доказать обратное (см. определение ВС РФ № 53-КГ24-4-К8).
Во-вторых, оформление фактической передачи предмета дарения позволит в дальнейшем одаряемому добиться признания своего права собственности в судебном порядке, если по каким-то объективным причинам даритель не сможет подать в Росреестр заявление о регистрации перехода права собственности к одаряемому.
В таких случаях суды решают вопрос исключительно в зависимости от того, подтверждается факт передачи дара или же нет. Если подтверждается, то суд может своим решением обязать Росреестр зарегистрировать право собственности одаряемого в ЕГРН.
Закон не устанавливает каких-то специальных требований к документальному закреплению факта передачи объекта недвижимости от дарителя одаряемому.
Поэтому можно оформить это путем отдельного составления акта приема-передачи или включения в текст договора пункта о том, что объект передан дарителем одаряемому на момент его подписания.
2. О заверениях дарителя
В договоре следует отразить, что даритель уведомляет одаряемого об отсутствии прав третьих лиц на передаваемый объект недвижимости и заверяет его в действительности этой информации.
В случае спора одаряемый может апеллировать к этому пункту договора, чтобы доказать суду, что он не знал и не должен был знать о том, что на сделку требовалось получить согласие кого-то еще (в частности, супруга дарителя).
По закону супруг может добиться в суде отмены договора дарения общего имущества, заключенного без его нотариального согласия, только если докажет, что одаряемый знал или должен был знать об отсутствии его согласия (ч. 3 ст. 35 СК РФ).
Пока законодатели рассматривают вопрос о возвращении обязательной нотариальной формы для договора дарения недвижимости, граждане еще могут сэкономить и заключить сделку в простой письменной форме, не обращаясь к нотариусу.
Стоит лишь обратить внимание на два пункта, без которых суд может отменить договор дарения в случае, если кто-то его оспорит.
1. О фактической передаче объекта
Во-первых, это нужно для того, чтобы в случае спора можно было доказать, что сделка не была мнимой (т. е. совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия — ст. 170 ГК РФ).
Если документами подтверждается, что объект недвижимости был передан дарителем одаряемому, и тот его принял — значит, сделка была исполнена сторонами и ни о какой мнимости речи быть не может. Поэтому оппоненту сложно будет опровергнуть это и доказать обратное (см. определение ВС РФ № 53-КГ24-4-К8).
Во-вторых, оформление фактической передачи предмета дарения позволит в дальнейшем одаряемому добиться признания своего права собственности в судебном порядке, если по каким-то объективным причинам даритель не сможет подать в Росреестр заявление о регистрации перехода права собственности к одаряемому.
В таких случаях суды решают вопрос исключительно в зависимости от того, подтверждается факт передачи дара или же нет. Если подтверждается, то суд может своим решением обязать Росреестр зарегистрировать право собственности одаряемого в ЕГРН.
Закон не устанавливает каких-то специальных требований к документальному закреплению факта передачи объекта недвижимости от дарителя одаряемому.
Поэтому можно оформить это путем отдельного составления акта приема-передачи или включения в текст договора пункта о том, что объект передан дарителем одаряемому на момент его подписания.
2. О заверениях дарителя
В договоре следует отразить, что даритель уведомляет одаряемого об отсутствии прав третьих лиц на передаваемый объект недвижимости и заверяет его в действительности этой информации.
В случае спора одаряемый может апеллировать к этому пункту договора, чтобы доказать суду, что он не знал и не должен был знать о том, что на сделку требовалось получить согласие кого-то еще (в частности, супруга дарителя).
По закону супруг может добиться в суде отмены договора дарения общего имущества, заключенного без его нотариального согласия, только если докажет, что одаряемый знал или должен был знать об отсутствии его согласия (ч. 3 ст. 35 СК РФ).
🔑КАК БЕЗОПАСНО СДАТЬ КВАРТИРУ В АРЕНДУ?
Нужно предпринять несколько несложных мер, которые позволят в дальнейшем защитить собственника жилья от серьезных неприятностей.
👉1. Застраховать свою ответственность на случай причинения имущественного вреда соседям
Сложилась устойчивая практика решения вопроса о том, кто отвечает перед соседями за материальный ущерб, причиненный квартирантами.
По мнению судов, ответственность возлагается на собственника жилого помещения, поскольку он несет бремя его содержания, а договор найма регулирует исключительно отношения между ним и нанимателями его жилья.
Следовательно, в случае пролива или пожара ущерб соседям придется возмещать собственнику — и страховка здесь будет весьма кстати.
👉2. Установить запрет на регистрацию сделки с квартирой без своего личного участия
В судебной практике найдется немало примеров того, как собственники лишались своего жилья, сдав его жильцам на длительный срок: свидетельства о праве собственности на недвижимость давно отменили, а подделать выписку из ЕГРН для злоумышленников не составляет особого труда — так же, как и нотариальную доверенность от имени собственника на продажу его квартиры.
При отсутствии в ЕГРН запрета на сделки без личного участия собственника, этих документов будет вполне достаточно, чтобы продать квартиру без ведома наймодателя — ведь сама квартира во время действия договора найма находится в полном распоряжении жильцов. А собственнику потом придется бегать по судам и доказывать, что он не имеет никакого отношения к сделке.
Пресечь эту проблему на корню позволит всего одно заявление в МФЦ — о включении в ЕГРН запрета на регистрацию сделок с квартирой без личного участия собственника (ст. 36 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ).
👉3. Зафиксировать внутреннюю обстановку квартиры и сделать подробную опись имущества, которое в ней находится
Пользуясь квартирой, наниматели могут причинить вред как внутренней отделке, так и имуществу, расположенному в жилом помещении (это происходит довольно часто).
Если же собственник потребует возместить ущерб, ему придется доказать факт его возникновения — а без надлежащих доказательств того, в каком состоянии передавалась жильцам квартира, это не удастся сделать даже через суд.
Поэтому перед тем, как передавать ключи от квартиры жильцам, нужно тщательно зафиксировать (на фото или видео) внутреннюю обстановку квартиры.
Эти материалы можно приложить к акту передачи квартиры, чтобы наниматель ознакомился с ними и подтвердил их достоверность своей подписью при подписании акта.
Нужно предпринять несколько несложных мер, которые позволят в дальнейшем защитить собственника жилья от серьезных неприятностей.
👉1. Застраховать свою ответственность на случай причинения имущественного вреда соседям
Сложилась устойчивая практика решения вопроса о том, кто отвечает перед соседями за материальный ущерб, причиненный квартирантами.
По мнению судов, ответственность возлагается на собственника жилого помещения, поскольку он несет бремя его содержания, а договор найма регулирует исключительно отношения между ним и нанимателями его жилья.
Следовательно, в случае пролива или пожара ущерб соседям придется возмещать собственнику — и страховка здесь будет весьма кстати.
👉2. Установить запрет на регистрацию сделки с квартирой без своего личного участия
В судебной практике найдется немало примеров того, как собственники лишались своего жилья, сдав его жильцам на длительный срок: свидетельства о праве собственности на недвижимость давно отменили, а подделать выписку из ЕГРН для злоумышленников не составляет особого труда — так же, как и нотариальную доверенность от имени собственника на продажу его квартиры.
При отсутствии в ЕГРН запрета на сделки без личного участия собственника, этих документов будет вполне достаточно, чтобы продать квартиру без ведома наймодателя — ведь сама квартира во время действия договора найма находится в полном распоряжении жильцов. А собственнику потом придется бегать по судам и доказывать, что он не имеет никакого отношения к сделке.
Пресечь эту проблему на корню позволит всего одно заявление в МФЦ — о включении в ЕГРН запрета на регистрацию сделок с квартирой без личного участия собственника (ст. 36 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ).
👉3. Зафиксировать внутреннюю обстановку квартиры и сделать подробную опись имущества, которое в ней находится
Пользуясь квартирой, наниматели могут причинить вред как внутренней отделке, так и имуществу, расположенному в жилом помещении (это происходит довольно часто).
Если же собственник потребует возместить ущерб, ему придется доказать факт его возникновения — а без надлежащих доказательств того, в каком состоянии передавалась жильцам квартира, это не удастся сделать даже через суд.
Поэтому перед тем, как передавать ключи от квартиры жильцам, нужно тщательно зафиксировать (на фото или видео) внутреннюю обстановку квартиры.
Эти материалы можно приложить к акту передачи квартиры, чтобы наниматель ознакомился с ними и подтвердил их достоверность своей подписью при подписании акта.
Как уменьшить сумму задолженности по кредиту через суд? Банк насчитал огромные проценты за пользование кредитом и неустойку.
✏Отвечаем: Если банк обратился в суд, то вы можете заявить о применении срока исковой давности, который составляет 3 года (от момента каждого платежа по графику), а также просить снизить размер неустойки. Размер процентов, если они рассчитаны по кредитному договору банк снижать не будет - может они огромные потому что вы много лет не платили.
А вот если банк в суд не обращался, а просто сам рассчитывает долг и неустойку, вы можете, конечно, обратиться с иском о снижении неустойки, только есть ли смысл в этом. Разумнее дождаться, пока банк сам обратится в суд
✏Отвечаем: Если банк обратился в суд, то вы можете заявить о применении срока исковой давности, который составляет 3 года (от момента каждого платежа по графику), а также просить снизить размер неустойки. Размер процентов, если они рассчитаны по кредитному договору банк снижать не будет - может они огромные потому что вы много лет не платили.
А вот если банк в суд не обращался, а просто сам рассчитывает долг и неустойку, вы можете, конечно, обратиться с иском о снижении неустойки, только есть ли смысл в этом. Разумнее дождаться, пока банк сам обратится в суд
📢Банк России определил правила продажи полисов долевого страхования жизни
С 1 января 2025 года появится новый вид долгосрочного страхования – долевое страхование жизни (Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 631-ФЗ). Оно предусматривает не только страховую защиту страхователю, но и возможность инвестировать в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) за счет уплаченной страховой премии.
📝Банк России определил минимальные требования к такому виду страхования (Указание Банка России от 5 августа 2024 года № 6818-У). Так, при заключении договора страховщики обязаны будут письменно информировать граждан об условиях и рисках продукта:
-о размерах средств, направляемых на страхование жизни и инвестирование;
-о сделках, допускаемых с паями ПИФ;
-о комиссиях страховщика и условиях их взимания.
❗Кроме того, на следующий день после заключения договора страховщик должен напомнить клиенту, что долевое страхование жизни не является банковским вкладом и он может отказаться от полиса и получить обратно деньги. Если отказаться от услуги в течение четырех дней, то клиенту вернется вся внесенная сумма – и страховая, и инвестиционная части премии. Такое условие должно выполняться даже в том случае, если стоимость приобретенных паев уже снизилась. При расторжении договора в течение 30 дней клиент может рассчитывать на получение страховой части премии и на погашение паев по текущей стоимости.
Также регулятор определил порядок взаимодействия страховщика и клиента при инвестировании. Так, например, последний может отказаться от договора и вернуть страховую премию, если за год с паями будет совершено шесть и более операций по обмену или погашению. Это позволит защитить страхователя от дополнительной комиссии страховщика при изменении инвестиционной стратегии.
👉Помимо этого, Банк России определил перечень исключений из страхового покрытия. Страховщикам разрешено не выплачивать страховую премию только при наступлении событий, связанных с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением застрахованного. Компенсация по страховому случаю должна быть выплачена в течение 30 дней.
С 1 января 2025 года появится новый вид долгосрочного страхования – долевое страхование жизни (Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. № 631-ФЗ). Оно предусматривает не только страховую защиту страхователю, но и возможность инвестировать в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) за счет уплаченной страховой премии.
📝Банк России определил минимальные требования к такому виду страхования (Указание Банка России от 5 августа 2024 года № 6818-У). Так, при заключении договора страховщики обязаны будут письменно информировать граждан об условиях и рисках продукта:
-о размерах средств, направляемых на страхование жизни и инвестирование;
-о сделках, допускаемых с паями ПИФ;
-о комиссиях страховщика и условиях их взимания.
❗Кроме того, на следующий день после заключения договора страховщик должен напомнить клиенту, что долевое страхование жизни не является банковским вкладом и он может отказаться от полиса и получить обратно деньги. Если отказаться от услуги в течение четырех дней, то клиенту вернется вся внесенная сумма – и страховая, и инвестиционная части премии. Такое условие должно выполняться даже в том случае, если стоимость приобретенных паев уже снизилась. При расторжении договора в течение 30 дней клиент может рассчитывать на получение страховой части премии и на погашение паев по текущей стоимости.
Также регулятор определил порядок взаимодействия страховщика и клиента при инвестировании. Так, например, последний может отказаться от договора и вернуть страховую премию, если за год с паями будет совершено шесть и более операций по обмену или погашению. Это позволит защитить страхователя от дополнительной комиссии страховщика при изменении инвестиционной стратегии.
👉Помимо этого, Банк России определил перечень исключений из страхового покрытия. Страховщикам разрешено не выплачивать страховую премию только при наступлении событий, связанных с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением застрахованного. Компенсация по страховому случаю должна быть выплачена в течение 30 дней.
Как теперь наследников защитят от долгов наследодателя: разбираем новый закон 👩💼👨💼💰📝⚖
Закон предусматривает, что по долгам наследодателя отвечает тот, кто принял его наследство. Поэтому получается, что, обращаясь к нотариусу с заявлением о принятии наследства, гражданин тем самым фактически дает согласие и на выплату долгов покойного — хотя на тот момент он не знает достоверно, есть ли долги и насколько они велики. Иными словами, наследник получает «кота в мешке».
К счастью, очередь для решения этой проблемы, наконец, подошла — и законодатели утвердили необходимые поправки, чтобы защитить наследников от долгов наследодателя (Федеральный закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Защита предполагается путем обязательного информирования наследника о том, какие непогашенные обязательства числятся за наследодателем.
Механизм такой: получив заявление о принятии наследства и открыв наследственное дело, нотариус должен будет в течение 3 рабочих дней направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) на предмет того, где хранится кредитная история наследодателя (в каких бюро кредитных историй — БКИ).
После предоставления перечня БКИ в течение 3 дней запрашивается кредитная история — и по итогам проведенного анализа (в т.ч. из иных источников — каких именно, не уточняется) нотариус извещает всех наследников, которые обратились к нему за принятием наследства, о том, какие долговые обязательства остались у наследодателя и в каком размере.
Также уточняется механизм электронного взаимодействия между банками и нотариусами в рамках обмена информацией о вкладах и счетах наследодателя, что также позволит получать оперативную информацию как о денежных сбережениях покойного, так и о его кредитах.
Располагая достоверными сведениями о том, какие долги остались у наследодателя, наследники смогут решить для себя — принимать им наследство или нет. Если очевидно, что никакой выгоды от наследства не будет, они могут подать нотариусу заявление об отказе от наследства.
Но здесь есть важный момент: отказаться можно ровно в тот же срок, что установлен для принятия наследства (т. е. по общему правилу — до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя). В противном случае отказ не примут — и по долгам придется платить.
При всех неоспоримых плюсах новых законодательных поправок приходится отметить и минусы:
- во-первых, не решен вопрос о выяснении других долгов наследодателя (помимо кредитных),
- а во-вторых, новый закон вступит в силу только через год после своего официального опубликования.
Закон предусматривает, что по долгам наследодателя отвечает тот, кто принял его наследство. Поэтому получается, что, обращаясь к нотариусу с заявлением о принятии наследства, гражданин тем самым фактически дает согласие и на выплату долгов покойного — хотя на тот момент он не знает достоверно, есть ли долги и насколько они велики. Иными словами, наследник получает «кота в мешке».
К счастью, очередь для решения этой проблемы, наконец, подошла — и законодатели утвердили необходимые поправки, чтобы защитить наследников от долгов наследодателя (Федеральный закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Защита предполагается путем обязательного информирования наследника о том, какие непогашенные обязательства числятся за наследодателем.
Механизм такой: получив заявление о принятии наследства и открыв наследственное дело, нотариус должен будет в течение 3 рабочих дней направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) на предмет того, где хранится кредитная история наследодателя (в каких бюро кредитных историй — БКИ).
После предоставления перечня БКИ в течение 3 дней запрашивается кредитная история — и по итогам проведенного анализа (в т.ч. из иных источников — каких именно, не уточняется) нотариус извещает всех наследников, которые обратились к нему за принятием наследства, о том, какие долговые обязательства остались у наследодателя и в каком размере.
Также уточняется механизм электронного взаимодействия между банками и нотариусами в рамках обмена информацией о вкладах и счетах наследодателя, что также позволит получать оперативную информацию как о денежных сбережениях покойного, так и о его кредитах.
Располагая достоверными сведениями о том, какие долги остались у наследодателя, наследники смогут решить для себя — принимать им наследство или нет. Если очевидно, что никакой выгоды от наследства не будет, они могут подать нотариусу заявление об отказе от наследства.
Но здесь есть важный момент: отказаться можно ровно в тот же срок, что установлен для принятия наследства (т. е. по общему правилу — до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя). В противном случае отказ не примут — и по долгам придется платить.
При всех неоспоримых плюсах новых законодательных поправок приходится отметить и минусы:
- во-первых, не решен вопрос о выяснении других долгов наследодателя (помимо кредитных),
- а во-вторых, новый закон вступит в силу только через год после своего официального опубликования.
ОТКАЗ ОТ ГРАЖДАНСТВА
На языке закона процедура называется не "Отказ от гражданства", а "Выход из гражданства" и регламентируется статьей 19 Федерального закона №62-ФЗ "О гражданстве РФ". Выйти из гражданства может как совершеннолетний так и несовершеннолетний гражданин. Выйти из гражданства России можно в общем порядке и в упрощенном, но, существуют и основания для отказа в выходе из гражданства. То есть простого вашего волеизъявления может быть недостаточно. Давайте рассмотрим все варианты развития событий.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ
Такая процедура осуществляется только на территории России. Что для этого потребуется:
1. Заявление.
2. Уплата государственной пошлины в размере 3500 рублей.
3. Документ, подтверждающий наличие иного гражданства или подтверждение того, что вам предоставят гражданство в случае выхода из гражданства России. Таким документом может являться и вид на жительство в ином государстве. То есть обязательное наличие у вас иного гражданства не требуется.
4. Военный билет, но только для граждан мужского пола от 18 до 27 лет. При этом указом уточняется, что в военном билете должна быть хотя бы одна из двух отметок:
-отметка об окончании прохождения военной службы по призыву (для тех, кто отслужил);
-отметка "не годен к военной службе" или "ограниченно годен к военной службе" (для тех, кто признан негодным к службе по состоянию здоровья).
5. Документ из налоговой, чтобы подтвердить, что у вас нет никакой задолженности.
6. Три фотографии заявителя, размером 3x4 сантиметра.
Срок рассмотрения заявления составит до одного года.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
Такая процедура осуществляется на территории иностранного государства в консульском учреждении Российской Федерации. Что для этого потребуется:
1. Заявление. Оно кстати отличается от заявления выше, которое подается для выхода из гражданства в общем порядке.
2. Документ об уплате сбора за совершение консульского действия по оформлению заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Тарифы вы можете уточнить в консульском учреждении.
3. Документ, который подтверждает разрешение на проживание в том государстве, из которого вы обращаетесь с заявлением о выходе из гражданства. На самом деле, таким документом может быть даже виза, или иной документ, разрешающий проживание в этом государстве. Отдельно какой-то документ предоставлять не обязательно, если этот документ вклеен в ваш паспорт либо проставлен в виде штампа.
4. Документ, подтверждающий наличие иного гражданства (не российского) или подтверждение того, что вам предоставят гражданство в случае выхода из гражданства России. Таким документом может являться и вид на жительство в ином государстве. То есть обязательное наличие у вас иного гражданства не требуется.
5. Документ из налоговой РФ, чтобы подтвердить, что у вас нет никакой задолженности.
6. Три фотографии заявителя, размером 3x4 сантиметра.
7. Документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации. Отдельно какой-то документ предоставлять не обязательно, если факт снятия с регистрационного учета отмечен в вашем паспорте.
Срок рассмотрения заявления составит до 6 месяцев.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА РЕБЕНКА
Несовершеннолетний ребенок может выйти из гражданства по заявлению родителей только в том случае, если один из родителей является гражданином России, а второй – иностранным гражданином, либо в случае, если один единственный родитель ребенка является иностранным гражданином, либо если оба родителя являются гражданами Российской Федерации, а один из них решил выйти из гражданства России и подает заявление о выходе совместно с ребенком. Это регламентируется статьей 19 Федерального закона №62-ФЗ "О гражданстве РФ". Что для этого потребуется:
1. Заявление. Также отличается от заявлений, перечисленных выше. Если родитель обращается с заявлением о выходе из гражданства для себя, то он может вписать ребенка в свое заявление и в таком случае отдельное заявление для ребенка не потребуется.
На языке закона процедура называется не "Отказ от гражданства", а "Выход из гражданства" и регламентируется статьей 19 Федерального закона №62-ФЗ "О гражданстве РФ". Выйти из гражданства может как совершеннолетний так и несовершеннолетний гражданин. Выйти из гражданства России можно в общем порядке и в упрощенном, но, существуют и основания для отказа в выходе из гражданства. То есть простого вашего волеизъявления может быть недостаточно. Давайте рассмотрим все варианты развития событий.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ
Такая процедура осуществляется только на территории России. Что для этого потребуется:
1. Заявление.
2. Уплата государственной пошлины в размере 3500 рублей.
3. Документ, подтверждающий наличие иного гражданства или подтверждение того, что вам предоставят гражданство в случае выхода из гражданства России. Таким документом может являться и вид на жительство в ином государстве. То есть обязательное наличие у вас иного гражданства не требуется.
4. Военный билет, но только для граждан мужского пола от 18 до 27 лет. При этом указом уточняется, что в военном билете должна быть хотя бы одна из двух отметок:
-отметка об окончании прохождения военной службы по призыву (для тех, кто отслужил);
-отметка "не годен к военной службе" или "ограниченно годен к военной службе" (для тех, кто признан негодным к службе по состоянию здоровья).
5. Документ из налоговой, чтобы подтвердить, что у вас нет никакой задолженности.
6. Три фотографии заявителя, размером 3x4 сантиметра.
Срок рассмотрения заявления составит до одного года.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
Такая процедура осуществляется на территории иностранного государства в консульском учреждении Российской Федерации. Что для этого потребуется:
1. Заявление. Оно кстати отличается от заявления выше, которое подается для выхода из гражданства в общем порядке.
2. Документ об уплате сбора за совершение консульского действия по оформлению заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Тарифы вы можете уточнить в консульском учреждении.
3. Документ, который подтверждает разрешение на проживание в том государстве, из которого вы обращаетесь с заявлением о выходе из гражданства. На самом деле, таким документом может быть даже виза, или иной документ, разрешающий проживание в этом государстве. Отдельно какой-то документ предоставлять не обязательно, если этот документ вклеен в ваш паспорт либо проставлен в виде штампа.
4. Документ, подтверждающий наличие иного гражданства (не российского) или подтверждение того, что вам предоставят гражданство в случае выхода из гражданства России. Таким документом может являться и вид на жительство в ином государстве. То есть обязательное наличие у вас иного гражданства не требуется.
5. Документ из налоговой РФ, чтобы подтвердить, что у вас нет никакой задолженности.
6. Три фотографии заявителя, размером 3x4 сантиметра.
7. Документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации. Отдельно какой-то документ предоставлять не обязательно, если факт снятия с регистрационного учета отмечен в вашем паспорте.
Срок рассмотрения заявления составит до 6 месяцев.
ВЫХОД ИЗ ГРАЖДАНСТВА РЕБЕНКА
Несовершеннолетний ребенок может выйти из гражданства по заявлению родителей только в том случае, если один из родителей является гражданином России, а второй – иностранным гражданином, либо в случае, если один единственный родитель ребенка является иностранным гражданином, либо если оба родителя являются гражданами Российской Федерации, а один из них решил выйти из гражданства России и подает заявление о выходе совместно с ребенком. Это регламентируется статьей 19 Федерального закона №62-ФЗ "О гражданстве РФ". Что для этого потребуется:
1. Заявление. Также отличается от заявлений, перечисленных выше. Если родитель обращается с заявлением о выходе из гражданства для себя, то он может вписать ребенка в свое заявление и в таком случае отдельное заявление для ребенка не потребуется.
Почему деньги, полученные в дар, а не по завещанию, могут заставить вернуть: разбираем решение Верховного суда
Человек может подарить крупную сумму денег своему близкому родственнику и не включать ее в завещание. Но не все учитывают, что такое решение впоследствии может привести к совершенно обратному эффекту: человек, получивший деньги, останется ни с чем.
Дело в том, что многие люди уверены: подарить деньги — значит, просто передать их тому, кому они предназначаются (в конверте наличными или банковским переводом).
А вот как потом человеку доказать, что он получил эти деньги в дар, а не украл их, редко кто задумывается. И приводит это к ситуации, которая в свое время рассматривалась Верховным судом РФ:
- пожилая женщина сняла свой вклад в банке (1,4 млн рублей) и передала деньги своей внучке, в подарок. Примерно через год женщина скончалась, наследницами стали две ее дочери.
Одна из них (тетя той самой внучки) вспомнила, что мать снимала вклад в банке и хранила деньги у себя дома. Но найти их не удалось, а когда внучка упомянула о подарке бабушки, тетя выдвинула ей обвинение в краже и обратилась в суд, требуя взыскать свою часть денег (ст. 1112 ГК РФ).
Поначалу внучке удалось убедить суд в том, что между ней и бабушкой состоялся договор дарения, по которому она получила спорные деньги, и в тот же день она зачислила их на вклад в банке.
Суд отказал во взыскании, однако Верховный суд РФ не согласился, указав, что в отсутствие письменного договора можно установить факт дарения денег, если подтверждается, что:
- даритель прямо выражал свою волю совершить дарение и с этой целью передал одаряемому денежные средства (ст. 574 ГК РФ).
Но у внучки не было таких доказательств: ни расписки, ни видеозаписей, ни хотя бы свидетелей, которые бы подтвердили, что бабушка действительно передала ей спорную сумму денег в качестве дара. Поэтому ей пришлось вернуть деньги законной наследнице (своей тете) (№ 9-КГ19-11).
Очевидно, что бабушка сделала неверный выбор: укажи она внучку в своем завещании, передав ей свой вклад таким образом, все было бы иначе.
Ну а если нужно именно подарить денежные средства своему родственнику или знакомому, не стоит пренебрегать заключением письменного договора.
Человек может подарить крупную сумму денег своему близкому родственнику и не включать ее в завещание. Но не все учитывают, что такое решение впоследствии может привести к совершенно обратному эффекту: человек, получивший деньги, останется ни с чем.
Дело в том, что многие люди уверены: подарить деньги — значит, просто передать их тому, кому они предназначаются (в конверте наличными или банковским переводом).
А вот как потом человеку доказать, что он получил эти деньги в дар, а не украл их, редко кто задумывается. И приводит это к ситуации, которая в свое время рассматривалась Верховным судом РФ:
- пожилая женщина сняла свой вклад в банке (1,4 млн рублей) и передала деньги своей внучке, в подарок. Примерно через год женщина скончалась, наследницами стали две ее дочери.
Одна из них (тетя той самой внучки) вспомнила, что мать снимала вклад в банке и хранила деньги у себя дома. Но найти их не удалось, а когда внучка упомянула о подарке бабушки, тетя выдвинула ей обвинение в краже и обратилась в суд, требуя взыскать свою часть денег (ст. 1112 ГК РФ).
Поначалу внучке удалось убедить суд в том, что между ней и бабушкой состоялся договор дарения, по которому она получила спорные деньги, и в тот же день она зачислила их на вклад в банке.
Суд отказал во взыскании, однако Верховный суд РФ не согласился, указав, что в отсутствие письменного договора можно установить факт дарения денег, если подтверждается, что:
- даритель прямо выражал свою волю совершить дарение и с этой целью передал одаряемому денежные средства (ст. 574 ГК РФ).
Но у внучки не было таких доказательств: ни расписки, ни видеозаписей, ни хотя бы свидетелей, которые бы подтвердили, что бабушка действительно передала ей спорную сумму денег в качестве дара. Поэтому ей пришлось вернуть деньги законной наследнице (своей тете) (№ 9-КГ19-11).
Очевидно, что бабушка сделала неверный выбор: укажи она внучку в своем завещании, передав ей свой вклад таким образом, все было бы иначе.
Ну а если нужно именно подарить денежные средства своему родственнику или знакомому, не стоит пренебрегать заключением письменного договора.
🗓️Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году: календарь рабочих и выходных дней
Всего в следующем году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
По Трудовому кодексу официальными нерабочими праздничными днями в России считаются:
🎄1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
👼7 января – Рождество Христово;
🫡23 февраля – День защитника Отечества;
🌷8 марта – Международный женский день;
🌿1 мая – Праздник Весны и Труда;
🎖️9 мая – День Победы;
🇷🇺12 июня – День России;
🤝4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК РФ).
Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то последний переносится на ближайший рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).
При этом Правительство РФ ежегодно утверждает график переноса выходных дней, чтобы сбалансировать рабочее время и время отдыха (постановления Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году").
💁♀️Так, в следующем году перенесут выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Благодаря переносу в 2025 году новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Затем по 2 дня россияне будут отдыхать в праздники, приуроченные к Дню защитника Отечества (22-23 февраля) и Международному женскому дню (8-9 марта). Майские праздники, как обычно, разделят на две части – с 1 по 4 мая (к Празднику Весны и Труда) и с 8 по 11 мая к Дню Победы. Четырехдневные выходные ожидаются с 12 по 15 июня к Дню России и трехдневные – с 2 по 4 ноября к Дню народного единства.
Предпраздничными днями в 2025 году станут 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на час.
Что касается новогодних каникул 2025-2026 годов, то они начнутся с 31 декабря 2025 года и продлятся до 8 января 2026 года.
Всего в следующем году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
По Трудовому кодексу официальными нерабочими праздничными днями в России считаются:
🎄1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
👼7 января – Рождество Христово;
🫡23 февраля – День защитника Отечества;
🌷8 марта – Международный женский день;
🌿1 мая – Праздник Весны и Труда;
🎖️9 мая – День Победы;
🇷🇺12 июня – День России;
🤝4 ноября – День народного единства (ст. 112 ТК РФ).
Если нерабочий праздничный день совпадает с выходным, то последний переносится на ближайший рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ).
При этом Правительство РФ ежегодно утверждает график переноса выходных дней, чтобы сбалансировать рабочее время и время отдыха (постановления Правительства РФ от 4 октября 2024 г. № 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году").
💁♀️Так, в следующем году перенесут выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Благодаря переносу в 2025 году новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Затем по 2 дня россияне будут отдыхать в праздники, приуроченные к Дню защитника Отечества (22-23 февраля) и Международному женскому дню (8-9 марта). Майские праздники, как обычно, разделят на две части – с 1 по 4 мая (к Празднику Весны и Труда) и с 8 по 11 мая к Дню Победы. Четырехдневные выходные ожидаются с 12 по 15 июня к Дню России и трехдневные – с 2 по 4 ноября к Дню народного единства.
Предпраздничными днями в 2025 году станут 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября. Продолжительность работы в эти дни должна быть уменьшена на час.
Что касается новогодних каникул 2025-2026 годов, то они начнутся с 31 декабря 2025 года и продлятся до 8 января 2026 года.
🚘Нарушение пешеходом ПДД не освобождает от ответственности сбившего его водителя
💁♀Суд не вправе полностью освободить от ответственности водителя, который, не нарушая Правила дорожного движения, сбил пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. В таких случаях потерпевшая сторона вправе обратиться с иском о взыскании морального вреда к владельцу транспортного средства, однако при определении размера компенсации суд должен учитывать грубую неосторожность потерпевшего, уточняет Верховный суд (ВС) РФ.
💁♀Суд не вправе полностью освободить от ответственности водителя, который, не нарушая Правила дорожного движения, сбил пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. В таких случаях потерпевшая сторона вправе обратиться с иском о взыскании морального вреда к владельцу транспортного средства, однако при определении размера компенсации суд должен учитывать грубую неосторожность потерпевшего, уточняет Верховный суд (ВС) РФ.